Только моё и наше общее: деление имущества пары
Статья 33 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает, что законным режимом владения имущества мужа и жены по общему правилу считается режим совместной собственности. Иное может быть предусмотрено брачным договором.
В свою очередь, ст. 34 СК РФ указывает, что всё имущество, нажитое мужем и женой в период брака, считается общим. К общему имуществу закон относит:
- доли в капитале коммерческих или кредитных организаций;
- банковские вклады;
- приобретённые паи;
- ценные бумаги;
- недвижимость (квартира, частный дом, гараж, земельный участок);
- движимое имущество (автомобиль, мебель, бытовая техника);
- денежные выплаты, не имеющие целевого назначения (например, компенсации вреда здоровью, материальная помощь);
- социальные пособия;
- пенсии любых оснований (страховые, по старости, по инвалидности);
- доходы от результатов интеллектуальной деятельности;
- заработок от предпринимательской деятельности;
- доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, стимулирующие выплаты).
Нет, не должна | 1054 |
Да, должна | 569 |
Все зависит от обстоятельств | 566 |
При этом даже в случае, если муж или жена не работали, а занимались, например, воспитанием детей, домашним хозяйством, то они всё равно сохраняют право претендовать как на общее имущество на доходы и активы, приобретённые вторым супругом в период брака. Отчуждать в пользу кого-то другого общее имущество семейной пары, нажитое в браке, можно только при согласии обоих.
Но кому достанется наследство, купленное до брака? Ст. 36 СК РФ указывает, какое имущество считается исключительно личным для мужа или жены.
Личное имущество |
Пример |
Любые активы, приобретенные гражданами до начала «официальной» семейной жизни |
Жена купила квартиру до регистрации брака |
Имущество, приобретенное по наследству, в подарок или по любой другой безвозмездной сделке |
Отец подарил квартиру дочери. Недвижимость считает личным имуществом |
Личные вещи (обувь, одежда), даже если они были приобретены на общие деньги |
Предметы, которыми супруг (супруга) пользуется каждый день: одежда, обувь, косметика, украшения, кроме драгоценностей |
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности |
Жена (муж) написала книгу и выпустила ее в продажу |
Наследование при наличии брачного договора
Имущество до брака после смерти одного из супругов может быть полностью переоформлено на мужа или жену или считаться совместной собственностью, если такие условия будут предусмотрены в брачном договоре. Наличие данного документа позволит не допустить наследования части или всего спорного имущества другими наследниками. Главное, перед получением свидетельства о наследовании продемонстрировать брачный договор нотариусу.
Но этот документ также может предусмотреть и обратное. Например, имущество, приобретённое уже в период брака, может считаться собственностью каждого из супругов отдельно. Тогда после смерти мужа и жены к наследованию таких активов изначально будут призываться все родственники первой очереди по закону.
Пример из практики:
Тамара и Олег составили брачный договор, по которому предусмотрели, что имущество, приобретённое и после официальное свадьбы на деньги каждого из них, продолжится считаться личным. Через несколько лет Тамара умерла, оставив после себя автомобиль, который купила на кредитные деньги, полученные самостоятельно. Поскольку машина по условиям брачного договора полностью принадлежала Тамаре, а завещания она не оставила, к наследованию в равных правах претендовали Олег, а также пережившие дочь отец и мать. Каждому досталась ⅓ автомобиля. В семье решили продать транспорт и поделить вырученные деньги поровну.
Образец заявления о выделении доли
В любом случае, муж или жена вправе защитить свою долю имущества от наследования другими правопреемниками умершего. Для этого она могут обратиться к нотариусу с заявлением о выделении доли из совместно нажитого имущества, чтобы защитить его от чужих притязаний.
Могут ли личное имущество супруга признать совместно нажитым
Ст. 37 СК РФ уточняет, как делится наследство, купленное до брака, если второй семейный партнёр вложил большие деньги в его улучшение и помог повысить его стоимость. Если они:
- помогли переоборудовать имущество, сделав его современнее и функциональнее;
- провели реконструкцию приобретенного до брака объекта;
- вложились в капитальный ремонт,
то такие активы могут признать совместно нажитыми, даже если они покупались до официальной свадьбы. Главный критерий — повышение стоимости приобретённой до брака собственности. Тогда вдовец или вдова после смерти своего партнёра сможет защитить половину улучшенного актива от притязаний других наследников, поскольку она будет принадлежать только ему по правилам семейного законодательства. В процедуре наследования будет участвовать только вторая половина собственности пары — та, что принадлежала покойному.
Обязательная доля в наследовании
Здесь нужно разграничить понятия доли в совместно нажитом в браке имуществе и обязательной доли при наследовании:
- Ст. 1150 ГК РФ предусматривает, что пережившие вдовец или вдова имеют право на свою долю (по общему правилу её размер составляет ½) в совместно нажитых активах. Она не участвует в процедура наследования, начатой из-за покойного супруга. В то же время на вторую половину в совместно нажитых активах пережившие муж или жена также вправе претендовать как один из наследников первой очереди. То есть из половины материальных ценностей вдовцу или вдове может достаться в рамках наследования всё, треть или шестая часть (в зависимости от того, сколько наследников у покойного).
- Ст. 1149 ГК РФ предусматривает обязательную долю при наследовании. По общему правилу, супругу она не выделяется. Вдовец или вдова смогут в обязательном порядке претендовать на долю при наследовании (включая приобретённого до брака), если были иждивенцами наследодателя и сами являются нетрудоспособными.
Риски добрачных долгов для пережившего супруга
Ст. 1175 ГК РФ предусматривает, что все наследники отвечают по долгам умершего все вместе, солидарно. Это относится и к пережившему супругу. При этом не имеет значения, являются ли долги приобретёнными до брака или после него. При наследовании любые виды приобретённой умершим задолженности условно «равны». И расплачиваться с кредиторами придётся в любом случае.
При этом вдовцу или вдове не придётся вкладывать собственные средства для погашения долгов наследодателя. Размер ответственности ограничен стоимостью перешедшего в рамках наследования активов. Поэтому, например, если муж унаследовал после жены долги на 1 млн руб., а имущества у неё было только на 700 тыс. руб., то супруг оплатит только 700 тыс. руб. Остальные 300 тыс. руб. кредитору придётся списать, ибо его должника больше нет в живых.
Судебная практика: жена зря вложилась в собственность мужа
Хотя ст. 37 СК РФ предусматривает, что имущество, приобретённое до брака, может быть признано совместно нажитым, если второй супруг вложился в его переоборудование, реконструкцию или капитальный ремонт, суды далеко не всегда готовы перевести личные активы в общие. При этом не имеет значения, для чего истцу нужен такой перевод: для наследования или по иным причинам. Такая ситуация случилась с женщиной из Костромской области: она вкладывалась в собственность ныне умершего мужа, приобретённой до брака, но признать её совместно нажитой не получилось. Наследование имущества, приобретённого до брака, произошло по общим основаниям.
В деле № 2-27/2021, рассмотренном Шарьинским районным судом Костромской области, жена проживала вместе с мужем в одноэтажном деревянном доме, расположенном на большом земельном участке. До смерти супруга женщина вкладывала в недвижимость собственные средства: ремонтировала дом, веранду. На общие средства были построены баня, сарай, гараж, навес, котельная, летняя комната, пробурили водную скважину. Никаких документов о том, что жена вкладывалась в собственность мужа, а также что супруги хотели сделать дом и земельный участок общими, в суд представлено не было.
Из-за того, что недвижимость не считалась совместно нажитой, вдова унаследовала только половину имущества, приобретённого её умершим мужем до брака. Вторая половина отошла другому наследнику. По её мнению, за счёт того, что она вкладывалась в дом и землю, ей полагается ⅔ доли.
Но суд отказался удовлетворять требования жены. Никаких документов представлено не было, улучшения в основном были проведены на земельном участке, а не в доме, они не являются единой конструкцией. Более того, стоимость имущества значительно не повысилась, а этот критерий — ключевой для признания активов совместно нажитыми.
«Таким образом, в силу закона юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при рассмотрении вопроса о признании спорного имущества общей собственностью супругов, является установление факта значительного увеличения стоимости спорного домовладения в период брака за счёт общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов», — говорится в решении суда.
Частые вопросы
Да, при наследовании учитываются все ценности наследодателя: как купленные до брака, так и после него.
По закону наследники той или иной очереди принимают собственность умершего в равных долях. Потому по общему правилу делиться обязательно. Но, если владелец, например, квартиры, оформил дарственную или завещание в пользу мужа или жены, то она достанется только им. Другие наследники претендовать на неё не смогут.
Ст. 1142 ГК РФ предусматривает, что наследниками первой очереди по закону являются сыновья, дочери, муж или жена, а также отец и мать усопшего. Приёмные дети и родители также считаются правопреемниками первой очереди. По праву представления также могут наследовать внуки и внучки. Активы перейдут к ним в равных долях.
Заключение юриста
Имущество, приобретённое до брака, после смерти владельца в 2024 году включается в общую наследственную массу. Вдовец или вдова смогут претендовать на него совместно с другими законными наследниками (детьми и родителями покойного). Брачный договор может признать добрачные активы совместно нажитыми. Чтобы на активы не претендовал никто, кроме мужа или жены, можно оформить дарственную или завещание.
Распорядиться имуществом, в частности домом, на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. Согласно ст. 1119 ГК РФ, завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения.
По общему правилу, завещание должно быть нотариально удостоверено. Для этого нужно лично обратиться к любому нотариусу. Необходимо учитывать, что если в круге наследников будут несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители, супруг и нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении умершего (женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет или при наличии любой группы инвалидности), они будут иметь право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания – обязательная доля.
Если у Вас остались вопросы – мы предоставим Вам индивидуальную консультацию. Обратиться можно в любое время, мы работаем без праздников и выходных.